Материально-правовые предпосылки возникновения процессуальных правил об исключительной юрисдикции споров о недвижимом имуществе | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 30 ноября, печатный экземпляр отправим 4 декабря.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Юриспруденция

Опубликовано в Молодой учёный №19 (414) май 2022 г.

Дата публикации: 10.05.2022

Статья просмотрена: 47 раз

Библиографическое описание:

Белин, А. В. Материально-правовые предпосылки возникновения процессуальных правил об исключительной юрисдикции споров о недвижимом имуществе / А. В. Белин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 19 (414). — С. 238-240. — URL: https://moluch.ru/archive/414/91336/ (дата обращения: 22.11.2024).



В статье автор рассматривает материально-правовые предпосылки возникновения процессуальных правил об исключительной юрисдикции споров о недвижимом имуществе со времен формирования понятия о недвижимости в квиритском праве ( с 450 г. до н. э.) до развития учения Бартола о статутах (XIV век).

Ключевые слова: МЧП, недвижимость, школа глоссаторов, Бартол, статуты Бартола.

1. Ранние представления о категории и правовом режиме [1] «недвижимости»

Прежде чем говорить об основных вехах развития коллизионного регулирования вопросов недвижимости, представляется необходимым определиться с пониманием категории «недвижимого имущества» на момент, когда начали складываться зачатки данного регулирования.

Оставив рассуждения о происхождении вещного права из экономических предпосылок (необходимости охраны общей собственности, формирования частной собственности на средства производства и т. д.), обратимся к римскому праву.

Здесь в некотором роде особый правовой режим недвижимости начал складываться в эпоху квиритского права (с 450 г. до н. э.), при котором произошёл переход от воззрений на землю как общую собственность всего народа к её рассмотрению как собственности отдельной familia [13, с. 248–249]. При этом участок (fundus) рассматривался как домохозяйство (включая постройки, посевы, наделы) в целом, а свобода распоряжения хозяйством долгое время была ограничена [13, с. 251].

С постепенной эволюцией права появилась и возможность распоряжаться хозяйством. Участок с «принадлежностями» [4, с. 58] относился к манципируемым вещам. Его передача требовала совершения определённого ритуала — передачи при пяти свидетелях. Так достигалась «публичная достоверность» передачи, чистота титула.

Манципацию сменила традиция — простой переход права собственности, проводившийся, однако, с особенностями, а именно, требовавший фактического занятия здания новым владельцем. Представляется, подобную конструкцию нельзя назвать удобной для оборота — она не охватывала случаи, когда здание оставалось незанятым.

Кроме того, выработалась и следующая конструкция: сперва заключалась сделка (соглашение) купли-продажи, затем происходил переход права собственности путём традиции, которая должна была обеспечить гласность перехода права собственности. Тем не менее, проблема «множественности» собственников у вовремя незанятых участков ликвидирована не была.

Ещё одной немаловажной составляющей правового режима имущества в Древнем Риме стало установление в Законах XII таблиц двухгодичного срока давностного владения для земли, принадлежавшей квиритам. Интересно, что аналогичный институт был предусмотрен и для неквиритских земель. Исследователями отмечается, что именно в рамках данных институтов происходит рассмотрение недвижимости как самостоятельного объекта права [14, с. 21].

Примечательно, что римский подход к определению недвижимости был рецепирован в феодальной Европе, а проблемы с разделением движимых и недвижимых составляющих «двора» сохранились и в некоторых европейских кодифицированных законодательных актах (например, в Прусском земском уложении 1794 года перечень «принадлежностей» двора устанавливался законом, без возможности расширения за счет логики и аналогии [2, с. 248]). Интересно, что в России как самостоятельный признак недвижимости выделилась «связь с землей»: дома, продаваемые как хозяйство, были отнесены к недвижимости, а дома, продаваемые как «сруб», считались движимостью [14, с. 25].

Таким образом, с самых истоков, с римского права, определение круга «недвижимых» вещей не отличалось правовой определённостью, однако возникшие в римском праве правовые конструкции, связанные с вопросами недвижимости, и их последующая рецепция и развитие позволяют относить последнюю к самостоятельным, особым объектам права.

2. Истоки коллизионного регулирования вопросов недвижимости. Школа глоссаторов

Как общими предпосылками возникновения международного частного права стали рост торгового обмена и различия в гражданском праве [11, с. 117], так и истоки коллизионного регулирования вопросов собственности в Древнем Риме могут быть найдены в интенсификации торговых связей, с оговоркой, что весьма общие «различия в гражданском праве» здесь кристаллизовались в неравенстве положения римских граждан и перегринов (иностранцев).

В Риме, во-первых, сложилась особая система перегринской «собственности», по сути своей, собственностью не являвшейся, а получившей лишь защиту владельческими интердиктами [12, П. 61]. Тем не менее, некоторым общинам и даже отдельным лицам из иностранцев предоставлялось право участия в обороте римлян — ius commercii, защита приобретаемого права осуществлялась «фиктивными» исками, то есть создавалась фикция наличия у перегрина права римлянина. Во-вторых, регламентировалось участие перегринов в гражданском процессе: разрешение споров с участием иностранцев было возложена на praetor peregrinus. Однако говорить о закреплении коллизионного регулирования вопросов недвижимости в римском праве не приходится.

Задаваться вопросом соотношения статутов — цивильного и перегринского — стали глоссаторы (XII век). При этом регулирование всех спорных отношений подчинялось принципу lex fori — по праву суда. Обоснованием такого подхода «мифический» отрывок из Дигест Юстиниана и мнение о том, что выбор судьи предрешает выбор права [7, с. 18]. И лишь в конце XII века был сформулирован принцип lex rei sitae — привязка по месту нахождения имущества — применявшийся первоначально как к недвижимому, так и к движимому имуществу. Доподлинно установить первоисточник происхождения привязки представляется затруднительным, в изученных при подготовке статьи трудах данный вопрос остаётся неосвещённым. Представляется, стать своего рода «триггером» к появлению правила могли нужды оборота при развитии международной торговли и «предвзятость» правила о праве страны суда.

Указанная «предвзятость», возмущение территориальностью права, в свою очередь, привели к появлению в Аккурсиевой глоссе знаменитого комментария про Болонью и Модерну, перефразировать который можно как «подданный одного государства не подвластен законам другого» и из которого можно вывести противоречивый тезис о неподвластности суда над лицом, не являющимся подданным там, где суд учрежден.

Так появляется прообраз личного статута физического лица и почва для развития теории статутов.

3. Влияние теории статутов Бартола на представления об исключительной юрисдикции в отношении недвижимого имущества в МЧП

Ключевой вехой в истории представлений о разрешении коллизий в отношении недвижимого имущества по праву можно назвать XIV век, а главным действующим лицом — постглоссатора Бартоло де Сассоферрато.

Бартоло де Сассоферрато (1314–1357) — прародитель теории статутов. Основными вопросам его научных изысканий были 1) вопрос о распространении действия местных статутов (городских законов) на чужеземцев, прибывших на данную территорию, 2) вопрос о распространении действия местных статутов за пределы территории города.

Учёный разделил статуты (правила) на запретительные, дозволительные, стеснительные и льготные, признавая экстерриториальный эффект за запретами, выработанными для защиты лица (например, ограничения права малолетнего завещать) — prohibitio favorabilis, за запретами объективными и независимыми, необходимыми для отдельных казусов (запрет совладельца имущества продавать его без согласия других совладельцев) и за дозволениями, не вторгающимися в сферу господства другого государства (например, Бартол первым предложил «доверять» актам, составленным чужеземными нотариусами). При поверхностном анализе взгляды Бартола кажутся схоластическими, не содержащими под собой логичного и непротиворечивого обоснования, а предложенная систематизация — надуманной и непрактичной. На самом же деле исследователь мыслил глубже: он учил распознавать волю законодателя, нащупывал телеологическое толкование закона [9].

С проблемой определения права, применимого к отношениям, связанным с недвижимостью, Бартол встречается при попытках разрешить «английский вопрос». Суть проблемы: в Англии действует обычай, согласно которому наследует имущество старший сын. Умирает некто, оставивший имущество в Англии и в Италии. Как будет наследоваться имущество?

Для начала Бартол предлагает различать вещные (реальные) и личные статуты, обращая внимание на очередность слов в законе (смысловое ударение, которое хотел поставить законодатель). Если формулировка звучит как « имущества умирающих пусть достаются старшему», то статут является вещным; напротив, при использовании формулировки «пусть наследует старший сын » речь идёт о личном статуте. Для вещных статутов должен применяться закон места нахождения вещи . Характерной же чертой личных статутов является то, что они не могут связывать чужих подданных (иностранцев).

Таким образом, если в приведённом примере умирает иностранец, то вопросы наследования его английских владений не могут подчиняться английскому обычаю, так как у иностранца иной личный статут. Если же умирает англичанин, то имущество, находящееся в Англии, отходит старшему сыну. С заграничным имуществом ситуация более сложная. Здесь необходимо классифицировать английский статут в рамках системы Бартола. Обычай «в пользу перворожденного» можно считать запретительным статутом: он ограничивает младших детей в наследовании. Такой статут является статутом стеснительного свойства (prohibitio odiosa) — антиподом prohibitio favorabilis — и не может иметь экстерриториального эффекта. Если же рассматривать английский обычай как дозволительный статут («в пользу старшего»), он становится противен римскому праву, вторгается в сферу господства итальянского государства, а соответственно, также не может иметь экстерриториальный эффект. Как итог, зарубежное имущество англичанина будет наследоваться по правилам, действующим в месте нахождения имущества.

Теория Бартола о статутах имеет один существенный изъян — возможность двоякого толкования любого правила (как дозволение и как запрет), не решает вопроса выбора применимого права (по личности или по имуществу) и развивает заведомо тупиковую ветвь научной мысли — по «пересаживанию» деления статутов на вещные и личные из гражданского права в международное частное право [подробнее — 3], однако учёный интуитивно чувствует верные способы разрешения коллизий, предложенные им чёткие коллизионные нормы активно приживаются и заимствуются, а формулирование правила прикрепления lex rei sitae становится первоосновой правил об исключительной юрисдикции в отношении недвижимого имущества в международном частном праве.

Раскрывать историю эволюции привязки «по месту нахождения» для целей настоящего исследования не представляется целесообразным. Следует лишь оговориться, что материально-правовые вопросы статутов недвижимости получили своё развитие и порождали многочисленные дискуссии в рамках итальянской (Бартоломео Салицет, Павел Кастро, Александр Тартаньи), французской (Бертран д’Аржантре, Фролан, Булльнуа, де Буйе), голландской (Павел и Иоанн Вуты, Ульрик Губер) правовых школ. Умы учёных преимущественно были заняты аспектом разрешения коллизий материально-правовых норм, в частности, по направлениям наследственного права и дарения [5, 8]. Интересно, что большинство исследователей (за исключением, пожалуй, де Буйе [6]) признавали за lex rei sitae главенствующую роль при коллизии с личным статутом наследодателя.

Литература:

  1. Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010.
  2. Аннерс Э. История европейского права. М., 1999.
  3. Брун М. И. Очерки истории конфликтного права. Пг., 1915.
  4. Гай. Институции II. 14b цит. по Хрестоматии Л. Л. Кофанова. Кофанов Л. Л. Римское право. Хрестоматия для студентов очной и очно-заочной форм обучения. М., 2019.
  5. Гетьман-Павлова И. В. Наука международного частного права: Ульрик Губер // Вопросы правоведения № 4. 2012. С. 38–63.
  6. Гетьман-Павлова И. В. Французская доктрина международного частного права в XVIII веке // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 2. С. 26–56.
  7. Гетьман-Павлова И. В. Истоки науки международного частного права: школа глоссаторов. // Журнал международного публичного и частного права. № 2. 2010. С. 17–23.
  8. Гетьман-Павлова И. В. Наука международного частного права: итальянская школа бартолистов XIV–XV вв. // Журнал международного публичного и частного права. 2009. № 3. С. 41–46.
  9. Гетьман-Павлова И. В. Наука международного частного права: дозволительный и запретительный статуты в теории Бартоло де Сассоферрато. // Журнал международного публичного и частного права. № 5. 2008. С. 19–23.
  10. Кассо Л. A. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999.
  11. Лунц, Л. А. Курс международного частного права в 3 т. Т. I: Общая часть. М., 2002.
  12. Перетерский И. С., Новицкий И. Б. Римское частное право. М., 1999.
  13. Покровский И. А. История римского права. СПб, 1999.
  14. Сухомлинова М. П. Институт исключительной юрисдикции по спорам о недвижимом имуществе в международном частном праве. Дис. … канд. юрид. наук. РАНХиГС. Москва, 2004.

[1] Согласно С.С. Алексееву, под правовым режимом понимается «порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и содержащих особую направленность регулирования». Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 243.

Основные термины (генерируются автоматически): коллизионное регулирование, недвижимое имущество, статут, Англия, личной статут, недвижимость, старший сын, экстерриториальный эффект, английский обычай, Древний Рим.


Ключевые слова

недвижимость, МЧП, школа глоссаторов, Бартол, статуты Бартола

Похожие статьи

Историко-правовой аспект формирования института земельной собственности в поздней Античности и раннем Средневековье

Ключевое значение земли как производственного ресурса на протяжении всей истории человечества является определяющим фактором социально-экономического развития и стимулом его политической эволюции. Более того, первоначальный этап развития земельных пр...

Исторические аспекты развития понятия «недвижимое имущество»

Статья посвящена понятию возникновения исторического аспекта «недвижимое имущество». Проанализирована природа теоретического и правового вопроса, связанные с определением в гражданском праве понятия «недвижимое имущество». В качестве методологической...

Особенности договора дарения в гражданском праве

Статья направлена на рассмотрение договорных правоотношений с учетом трансформации национальных приоритетов страны. Анализ нормативных и доктринальных источников позволил выявить пробелы в безвозмездных правоотношениях в гражданском праве. Гипотеза и...

Правовое регулирование кондикционных обязательств в современном российском гражданском праве

Статья описывает проблему становления института кондикции в российском законодательстве. Освещены отдельные аспекты кондикционных обязательств в современном российском гражданском праве. В процессе развития гражданского права встал вопрос о разгранич...

Роль медиатора в практике решения правовых споров

Социологические исследования показывают, что до сих пор люди не имеют чёткого представления, что такое медиация и кто такой медиатор, и зачастую термин «медиатор» толкуется противоречиво. В статье рассматриваются особенности правового регулирования д...

Толкование гражданско-правового договора: теоретико-правовой аспект

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты толкования гражданско-правового договора с точки зрения общей теории права. Автор рассматривает как толкование в целом, так и его отдельные проявления и институты, применимые к гражданско-правовым ...

Нормативно-правовое регулирование понятия налогового спора в доктрине российского права

В статье поднимается вопрос о нормативно-правовом регулировании понятия «налоговый спор». На данный момент данное понятие не закреплено в законодательстве РФ, однако специфика налоговых споров свидетельствует об этой необходимости. Автор анализирует ...

К вопросу о правовой природе договора эскроу

Данная статья посвящена исследованию правовой природы и сущности договора условного депонирования (эскроу). Рассмотрено правовое регулирование указанного договора, отмечены основные юридические характеристики и особенности регламентации. Сделан вывод...

Традиции охраны права собственности в странах романо-германской правовой системы

Статья раскрывает некоторые аспекты развития институтов охраны права собственности в римском праве, а также их реципирование и дальнейшее развитие в странах романо-германской правовой семьи.

Некоторые юридико-социальные аспекты претензионного порядка по договорным спорам в арбитражном процессе

В настоящей статье дается комплексный обзор научных трактовок целей претензионного порядка в арбитражном процессе; сравниваются с социально-этической точки зрения рассмотрение спора в суде и альтернативные формы разрешения правовых конфликтов. Авторо...

Похожие статьи

Историко-правовой аспект формирования института земельной собственности в поздней Античности и раннем Средневековье

Ключевое значение земли как производственного ресурса на протяжении всей истории человечества является определяющим фактором социально-экономического развития и стимулом его политической эволюции. Более того, первоначальный этап развития земельных пр...

Исторические аспекты развития понятия «недвижимое имущество»

Статья посвящена понятию возникновения исторического аспекта «недвижимое имущество». Проанализирована природа теоретического и правового вопроса, связанные с определением в гражданском праве понятия «недвижимое имущество». В качестве методологической...

Особенности договора дарения в гражданском праве

Статья направлена на рассмотрение договорных правоотношений с учетом трансформации национальных приоритетов страны. Анализ нормативных и доктринальных источников позволил выявить пробелы в безвозмездных правоотношениях в гражданском праве. Гипотеза и...

Правовое регулирование кондикционных обязательств в современном российском гражданском праве

Статья описывает проблему становления института кондикции в российском законодательстве. Освещены отдельные аспекты кондикционных обязательств в современном российском гражданском праве. В процессе развития гражданского права встал вопрос о разгранич...

Роль медиатора в практике решения правовых споров

Социологические исследования показывают, что до сих пор люди не имеют чёткого представления, что такое медиация и кто такой медиатор, и зачастую термин «медиатор» толкуется противоречиво. В статье рассматриваются особенности правового регулирования д...

Толкование гражданско-правового договора: теоретико-правовой аспект

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты толкования гражданско-правового договора с точки зрения общей теории права. Автор рассматривает как толкование в целом, так и его отдельные проявления и институты, применимые к гражданско-правовым ...

Нормативно-правовое регулирование понятия налогового спора в доктрине российского права

В статье поднимается вопрос о нормативно-правовом регулировании понятия «налоговый спор». На данный момент данное понятие не закреплено в законодательстве РФ, однако специфика налоговых споров свидетельствует об этой необходимости. Автор анализирует ...

К вопросу о правовой природе договора эскроу

Данная статья посвящена исследованию правовой природы и сущности договора условного депонирования (эскроу). Рассмотрено правовое регулирование указанного договора, отмечены основные юридические характеристики и особенности регламентации. Сделан вывод...

Традиции охраны права собственности в странах романо-германской правовой системы

Статья раскрывает некоторые аспекты развития институтов охраны права собственности в римском праве, а также их реципирование и дальнейшее развитие в странах романо-германской правовой семьи.

Некоторые юридико-социальные аспекты претензионного порядка по договорным спорам в арбитражном процессе

В настоящей статье дается комплексный обзор научных трактовок целей претензионного порядка в арбитражном процессе; сравниваются с социально-этической точки зрения рассмотрение спора в суде и альтернативные формы разрешения правовых конфликтов. Авторо...

Задать вопрос